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成功案例

知识产权顾问

Google新标志转用平面版本

 

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月初Yahoo! 把沿用多年的标志改换成更有气势的新标志。无独有偶,最近有人发现Google的也开始改用新标志。与Yahoo!标志连字型都改变的大改版不同,Google的新标志只不过是把立体的感觉去掉,变成完全平面感的标志。

Google新标志最先被发现的地方是在 Android版Chrome beta的开发者套件里。一开始人们以为这就是Google的新标志,将来会逐渐把其他产品的标志转成这个平面版本,但Google就澄清这只不过是设计给印刷品使用的标志,并不是官方的主要标志。

 

虽然正式的标志没有变化,但Google采用扁平式设计,早在2011年就已开始,如Google Chrome浏览器的标志就从一个立体的机械球,变成现在的平面图案。其他的Google服务也逐渐采用平面设计的标志, Google自身的标志算是最后还未扁平的标志了。

近年来扁平风越吹越盛,Google的标志也历经了几次转变,虽然基本颜色没变,但细节上还是有不同的变化,就算Google真的就这样把标志扁平化,也不是什么值得惊讶的事情。(赵舒雯)   

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解析新《商标法》中恶意侵权惩罚性赔偿

基本介绍

    我国现行的《商标法》于1982年制定,自颁布实施后分别在1993年和2001年进行了两次修改,2001年的修改是为了加入世界贸易组织的需要进行的。随着入世后我国经济持续高速增长,中国市场的重要性更加凸显,国外企业纷纷加大在中国的投入力度。众多国内企业在实施国家知识产权战略、建设创新型国家的背景下,商标意识日益增强。国家工商总局商标局的官方网站中国商标网(******sbj.saic.gov.cn/)的数据显示,截至2013年上半年,我国商标累计申请量、累计注册量分别为1221万件、817.4万件,有效注册商标已达680.8万件,均居世界第一。

    然而,随着商标注册量的不断增长,现行《商标法》的一些内容已经不能适应经济社会发展的需要,如商标注册程序比较繁琐、商标确权时间过长、赔偿额过低、注册商标专用权保护有待加强等。因此,针对当前社会反映比较突出的问题,对《商标法》进行第三次修改、进一步完善中国知识产权法律制度就显得尤为迫切和重要。

    2013年8月30日,十二届全国人大常委会第四次会议第三次审议并通过了《中华人民共和国商标法修正案》,修改后的《商标法》将于2014年5月1日起正式施行。这次《商标法》的修改内容主要包括以下六个方面:一是增加关于商标审查时限的规定;二是完善商标注册异议制度;三是厘清驰名商标保护制度;四是加大商标专用权保护力度;五是规范商标申请和使用行为,禁止抢注他人商标,维护公平竞争的市场秩序;六是规范商标代理活动。在修改的诸多内容中,笔者认为围绕着加强商标专用权保护方面设立的恶意侵权和惩罚性赔偿制度,既具有加大打击侵权力度、加强商标保护的意义,在我国知识产权法制建设进程中,又具有立法技术层面的突破性意义。

    法律理解

    新《商标法》第六十三条明确增加了惩罚性赔偿制度,对恶意侵犯商标专用权、情节严重的,可以在权利人因侵权受到的损失、侵权人因侵权获得的利益或者注册商标使用许可费的一倍以上到三倍以下的范围内确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。同时,在上述三种依据都无法查清的情况下,法院可以酌情决定的法定赔偿额上限,从之前的50万元提高到300万元。那么,什么是恶意侵权和惩罚性赔偿,如何界定恶意侵权的种类,如何适用惩罚性赔偿呢?

    (一)恶意侵权

    民法区分善意和恶意,是为了根据行为人的心理状态即是否欠缺必要注意,来决定行为性质,区分法律后果。恶意作为相对于善意的概念,起源于罗马法,即拉丁语中的mala fides,英语中称为bad faith。戴维·M·沃克所著《牛津法律大辞典》(光明日报出版社1998年版)载:“恶意是用于行为人不诚实心理状态的一个术语,即其明知缺乏权利,或者相反,不相信他的行为具有合法正当的理由。” 民法上的恶意主要是指,行为人在从事民事行为时,明知或者应知其行为缺乏法律根据或其行为相对人缺乏合法权利的一种主观心理状态。

    笔者认为,新《商标法》中规定的恶意侵权就是指,商标侵权行为人在明知或者应知其不享有相关商标权利的情况下,仍然故意或者具有重大过失地实施商标侵权的行为。新《商标法》规定的恶意侵权的种类应当有两种:一种是商标侵权行为人在实施商标侵权行为时明知其不享有相关商标权利,仍然故意实施商标侵权的行为。确定明知情形相对较为容易,应知情形的确认就比较复杂。另一种是商标侵权行为人在实施商标侵权行为时应当知道其不享有相关商标权利,但行为人并未尽到起码的注意义务,从而在主观上具有重大过失并实施了商标侵权行为。具体来讲,商标侵权行为人尽到相关公众具有的起码注意义务就能够知道的即为应当知道。如果商标侵权行为人欠缺相关公众具有的起码注意义务导致其不知道进而实施商标侵权行为的,即可确定其主观上有重大过失,从而推定其为恶意。对于由于主观重大过失而导致的推定恶意,应当坚持以相关公众为参照对象的客观标准,而不应以商标侵权行为人或者其他专家的注意程度为标准。

    (二)惩罚性赔偿

    根据《牛津法律大辞典》(光明日报出版社1998年版), 惩罚性赔偿(Punitive damage),又称示范性赔偿(Exemplary damages)或报复性赔偿(Vindictive damages),是指法庭判定的赔偿数额超出实际损害数额的赔偿,即损害赔偿金不仅是对权利人的补偿,也是对故意加害人的惩罚。

    惩罚性赔偿制度作为一种法律救济的基本制度,被英美法系国家广泛适用。王利明所著《惩罚性赔偿研究》(载《中国社会科学》2000年第4期第113页)中介绍,一般认为,惩罚性赔偿制度最早起源于1763年英国法官Lord Camden在Huckle V.Money一案中的判决。美国的惩罚性赔偿制度最为完善,并体现在其商标法的主要法典《兰哈姆法》中。美国《兰哈姆法》的第35(a)条款规定,原告有权获得:(1)被告的收益;(2)原告遭受的任何损失;(3)制止侵权所支付的合理开支……在评估损失时,法院可以作出超出实际损失以上但在实际损失3倍以下的赔偿判决。这样的数目是赔偿而非罚款。在Taco Cabana Int’l, Inc V. Two Pesos, Inc.案件中,美国联邦最高法院最终基于被告的行为是故意实施的侵权,从而作出对被告进行惩罚性赔偿的判决。

    我们知道,惩罚性赔偿制度与大陆法系侵权法上遵循的实际损失赔偿原则“性格迥异”。我国作为传统的大陆法系国家,在此次《商标法》修正时引入来自英美法系的针对恶意侵权进行惩罚性赔偿的制度,是有历史原因的。长期以来,根据我国现行《商标法》的有关规定,自然人、法人侵犯他人商标专用权并且造成损害的,应当予以赔偿。但是,由于现行法律采取实际损失原则,对于特别严重的商标侵权行为仍然束手无策,出现了两方面问题:一是对于商标侵权人来讲,侵权代价太小。由于赔偿额不高,有些侵权人在被工商机关处罚或者法院判决赔偿后,仍然可以轻易重新开始侵权行为,致使侵权假冒商品屡禁不止。二是对于商标权利人来讲,维权的成本过高,经常出现“赢了官司赔了钱”的现象。对于很多复发性、地域性的侵权行为,很多商标权利人心有余而力不足,只能“选择性打击”,这又间接给部分假货提供了生存空间。

    要进一步解决上述问题,应当对恶意侵犯商标权的行为适用惩罚性赔偿。一方面,惩罚性赔偿制度是加重赔偿的一种原则,并不仅仅是为了补偿商标权利人因侵权人过去故意的侵权行为造成的损失以及商标权利人为制止侵权所花费的合理支出,也是为了惩罚和震慑商标侵权人,以防止将来重犯。另一方面,知识产权是国家科技创新能力和水平的集中体现,现代经济竞争归根结底是知识产权的竞争。我国把知识产权战略作为国家战略摆在经济社会发展的突出位置。加强知识产权保护,对恶意侵权进行惩罚性赔偿,对营造和维护公平竞争的市场秩序,营造尊重知识产权、尊重创造的良好氛围,具有重要意义。

    根据新《商标法》的规定,惩罚性赔偿的适用必须十分严格。只有对恶意侵犯商标专用权、情节严重的行为才可以适用惩罚性赔偿。对于恶意侵权笔者已经述及,那么什么行为才能构成情节严重,目前有待新的实施条例以及相应的司法解释予以进一步明确。笔者认为,可以参考以下标准确定情节严重:“涉及食品安全、药品安全、儿童用品的”,“造成人身伤害的”,“侵权规模大、持续时间长的”,“侵犯多个权利人权利的”,“五年以内实施两次以上侵权的”,“造成重大社会影响的”。虽然对惩罚性赔偿金的数额明确为一倍以上三倍以下,但倍数的确定是完全交由法官自由裁量,还是需要明确以条文化的形式界定计算方法,仍有待明确。由于是惩罚性赔偿,笔者并不主张赔偿倍数的确定完全交由法官自由裁量,最好以司法解释的形式,清晰、确切表达计算方法,不得含糊其词或模棱两可。

    结  语

    惩罚性赔偿制度作为一种基本制度,被英美法系国家尤其是美国广泛适用,是英美法系的发明与创新,体现了以人为本的法律原则。中国作为大陆法系国家,不管是违约损害赔偿还是侵权损害赔偿,一般都是补偿性(即填平式)原则,强调赔偿的数额应当与实际损失相当,赔偿不能超过实际损失的范围,防止人们刻意追求超过实际损失的高额赔偿。我国目前已经通过在《消费者权益保护法》第四十九条确立双倍赔偿原则,充分展示了立法者立法当初的想法,即惩罚性赔偿,目的是保护消费者的合法权益。在知识产权领域确认惩罚性赔偿制度,对于我国的立法无疑是一大突破和尝试。这种率先突破界限的做法,对于维护公平竞争的市场秩序,保护商标权人的合法权益,都是一大进步,对于今后《著作权法》、《专利法》的修订也具有现实借鉴意义。

 

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"营养快线"侵权哇哈哈被判赔35万

浙江在线杭州9月12日讯(通讯员 俞晶晶 记者 叶海)整体包装高度近似营养快线,产品名称都叫“营养快线”,豆奶处处效仿牛奶果昔,长沙哈旺食品的山寨杭州娃哈哈营养快线产品没有逃过执法人员的眼睛,该公司也为此付出了代价。

  近日,杭州市拱墅区人民法院作出一审判决,认定长沙哈旺食品、淮安海纳百川饮品有限公司等企业或个人构成了商标侵权和仿冒包装、装潢的违法行为,并依法责令这些单位或个人赔偿杭州娃哈哈集团有限公司经济损失35万元。国家工商总局商标评审委员会作出裁定,认定长沙哈旺食品有限公司申请的“营养快线”商标违反了《商标法》第二十八条、第三十一条之规定,依法裁定对其予以撤销。

  去年以来,杭州娃哈哈集团有限公司在市场上遇到了一起以长沙哈旺食品有限公司为首的违法企业和个人仿冒其知名产品“营养快线”的“傍名牌”行为,这些企业和个人企图利用其抢注的“营养快线”商标,勾结江苏、广东、山东、河南、四川、福建等地十多家企业制售侵权产品,牟取暴利,扰乱市场正常秩序,不仅对杭州娃哈哈集团有限公司产品正常销售造成了极大的冲击,也对消费者食品安全产生了严重威胁。

  浙江在线记者了解到,长沙哈旺食品有限公司和娃哈哈一样,注册有一种“营养怏(快)线”商标,不过娃哈哈“营养快线”注册商标的核定使用商品为第32类,为无酒精饮料。而长沙哈旺食品有限公司注册商标的核定使用商品为第29类,为豆奶(牛奶替代品)。

  杭州市工商局在接到杭州娃哈哈集团的投诉以后,立即在全市范围内开展调查。杭州拱墅工商分局在三墩一食品批发市场发现,有人推销一款叫“营养怏线”的果味豆奶,外形包装和娃哈哈营养快线产品极其相似,价格还比营养快线贵。为此,杭州市工商部门通过详细的立案调查,在全国工商系统范围作出首个针对“营养快线”假冒侵权行为的处罚决定,没收了11箱果味豆奶,对这批果味豆奶的批发商罚款270元。

  在此之后,浙江、江苏、安徽、山东、河南、湖北、江西、辽宁、新疆、四川等地工商部门对长沙哈旺食品有限公司授权企业及其产品销售单位或个人依法进行了查处,各地对山寨的营养快线产品都进行了收缴处理。

  杭州市工商局有关负责人表示,该局将继续重点保护杭州驰著名商标企业,重点打击假冒、仿冒驰名(著名)商标的违法行为、仿冒知名商标的违法行为、通过制造市场混淆进行不正当竞争的其他“傍名牌”等违法行为,对“傍名牌”的行为坚决查处,以切实保护杭州企业的合法权益。

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